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Ley de la usura: des-protección del sistema financiero e intervención in-constitucionalArias Cárdenas, Gonzalo Efraín 07 December 2022 (has links)
La investigación desarrollada en las siguientes líneas tiene como finalidad demostrar que el
Poder Legislativo incorporó al ordenamiento jurídico una norma contraria a la Constitución desde
el aspecto formal y material, la cual no cuenta con un sustento fáctico que avale su permanencia,
cuya aplicación genera efectos nocivos en el sistema financiero peruano.
Si bien la norma tiene poco tiempo en el ordenamiento jurídico nacional y sus efectos aún están
por verse, no le auguramos éxito a la iniciativa del legislador en base a la experiencia internacional
revisada, básicamente porque la técnica legislativa utilizada no fue la adecuada, porque no hubo
un análisis costo-beneficio fundamentado en criterios objetivos para su incorporación y porque se
trata de un entregable que encubre intereses estrictamente políticos y populistas.
Un dato importante para el lector: Actualmente se viene gestionando un proceso de
inconstitucionalidad acumulado contra la Ley 31143, el cual eventualmente tendrá un
pronunciamiento de parte de los magistrados del Tribunal Constitucional, dirimiendo si el
contenido de la norma fue acorde al marco constitucional vigente o no. Nuestra intención es tratar
de anticiparnos a la opinión de los magistrados, a los efectos de la expedición de la sentencia y a
todas las noticias que en el futuro cercano serán materia de discusión y análisis por parte de los
agentes económicos involucrados en el sistema financiero.
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Argumento de derecho comparado en las decisiones del Tribunal Constitucional: autoridad de la doctrina y la jurisprudencia comparada en el razonamiento de las y los jueces constitucionalesApaza Jallo, Niels Jyeyson 26 May 2020 (has links)
En tiempos de globalización circulan entre los países varios modelos o instituciones
jurídicas, normas trasnacionales o prácticas jurisprudenciales que se insertan con
mucha facilidad en los sistemas jurídicos nacionales; de modo que, no es raro que
las altas cortes nacionales citen a autores como Alexy o Ferrajoli, o hagan
referencia a jurisprudencia de otras latitudes, como los casos Marbury vs Madison
o Rigg vs Palmer; es más, el empleo del derecho comparado (legislación, doctrina
y jurisprudencia) es común en la formación de los estudiantes del Derecho. Esto
quizás porque los alcances de una norma, institución, categoría o figura es limitado,
por lo que los operadores jurídicos se vean en la necesidad de mirar o poner
atención a la experiencia comparada para captar los cambios y las novedades que
se están produciendo, y así esgrimir en sus decisiones un razonamiento
respaldado, que posea garantía y sea legítimo. Por ello, el problema objeto de
investigación versa en el uso del derecho comparado en las decisiones del Tribunal
Constitucional; concretamente, se evalúa si el Ultimo Interprete de la Constitución
emplea argumentos jurisprudenciales (decisiones de otras cortes) y teóricos
(doctrina trasnacional) del derecho comparado, para interpretar, comprender o
solucionar los problemas vinculados con los derechos fundamentales; y, establecer
cuál es la fuerza o peso que tiene la argumentación del derecho comparado en el
marco de solución de un caso concreto que involucre derechos fundamentales
(nivel de vinculación). Algunos de los resultados obtenidos en la investigación son:
(i) el Tribunal Constitucional emplea jurisprudencia comparada para solucionar un
asunto problemático que envuelve a los derechos fundamentales; (ii) la doctrina o
la teoría extranjera tiene un lugar importante en la justicia constitucional; (iii) la
jurisprudencia y la doctrina son elementos empleados para interpretar, comprender
y brindar una mejor solución a una problemática concreta; sin embargo, su uso es
persuasivo (orientan o guían al Juez), ya que no influyen directamente en la
solución del caso; y, (iv) el nivel o peso que tiene el argumento de derecho
comparado en la solución de una controversia o la interpretación de una institución
o norma es medio o bajo, pues su empleo responde a fines estrictamente
ilustrativos.
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Entre el aire y la azotea. La confusión preexistente entre ambos conceptos que genera una situación sin salida aparenteCervantes Velásquez, Luis Adrian 16 August 2021 (has links)
El presente trabajo académico recoge normativa actual que está siendo aplicable a nivel
registral con respecto a los pactos de reserva de aires y la independización de aires sobre
aires, teniendo en cuenta que aires y azoteas son conceptos jurídicos equiparables. A partir
de dichas fuentes, lo que se busca es plantear una distinción entre ambos conceptos y observar
cómo es que en doctrina extranjera no se emplea los términos aires o azotea, sino surge la
idea del derecho a vuelo, aspecto que intentaremos proponer como futuro cambio normativo
en el Perú. Por otro lado, se analizará y cuestionará los precedentes de observancia obligatoria
que dieron origen a los respectivos acuerdo plenarios que serán mencionados más adelante,
debido a que no cumple con un correcto análisis crítico de las instituciones e inclusive, crean
nuevos problemas jurídicos al registro y confusión a los usuarios. / This academic work includes current regulations that are applicable at the Superintendency
of Public Registries (SUNARP) according to air reserve agreements and the independence
of airs on airs, taking into account that airs and roofs are comparable legal concepts. From
these sources, what is sought is to raise a distinction between both concepts and observe how
it is that in foreign doctrine the terms air or roof is not used, but the idea of the right to flight
arises, an aspect that we will try to propose as a future change normative in Peru. On the
other hand, the precedents of mandatory observance will be analyzed and questioned,
because it does not comply with an adequate critical analysis of the institutions and even
creates new legal problems for registration and confusion for users.
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¿Un gran poder conlleva una gran responsabilidad? La “inmunidad” del árbitro frente a reclamos de las partes por responsabilidad civilBasaldúa Chincha, Christian Fabrizio 30 September 2022 (has links)
Normalmente, se suele considerar (quizá por razones históricas o culturales) que
“inmunidad” es igual a “impunidad”. Esta percepción no deja de ser ajena al ámbito del
arbitraje, en el cual se sigue difundiendo (hasta cierto punto) la idea de que los árbitros
conforman un “club” compuesto por un grupo selectivo de personas, que buscan
protegerse a sí mismos. Así, se piensa que, en la medida en que los árbitros participan en
la dación de legislaciones arbitrales, tienden a limitar su propia responsabilidad, fijando
estándares bastante reducidos (o inmunidad) a favor de ellos mismos. En ese contexto, el
artículo 32° del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje
en el Perú, regula la responsabilidad civil de los árbitros, estableciendo una regla de
responsabilidad limitada a supuestos de dolo o culpa inexcusable. En la presente tesis, se
busca analizar si dicho estándar limitado de responsabilidad civil resulta adecuado para
que el árbitro pueda cumplir con sus funciones de manera independiente e imparcial. Pero,
sobre todo, se busca problematizar respecto a si está justificado que dicho estándar
aplique por igual para todos los eventuales supuestos en los que el árbitro puede incurrir
en responsabilidad frente a las partes. Para tales efectos, en este trabajo se hace una
revisión de la forma en que se suele entender la responsabilidad del árbitro a nivel
internacional (tanto desde el punto de vista normativo como jurisprudencial), se
desarrollan los alcances del “contrato de árbitro” (su calificación, su formación y las
obligaciones que emanan del mismo), y se estudia una lista enunciativa de trece (13)
supuestos potenciales de responsabilidad del árbitro en los cuales se analiza
principalmente si resulta adecuado o no aplicar el estándar recogido en el artículo 32° del
Decreto Legislativo N° 1071 antes referido.
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La extensión del convenio arbitral aplicada a los contratos conexosUlloa Zegarra, Sylvia Karina 27 June 2022 (has links)
La presente investigación tiene como propósito contribuir al estudio de la extensión del
convenio arbitral, así como a la teoría de los contratos conexos, vistas de manera conjunta; y
pretende responder a la interrogante referida a si es posible extender los efectos de un
convenio arbitral a un contrato distinto al que lo contiene, pero siendo ambos contratos
conexos entre sí. Esta interrogante surge de la revisión de arbitrajes en los que, al analizar la
posibilidad antes mencionada, a pesar de examinar los mismos hechos, tribunales arbitrales
arribaron a conclusiones diversas y opuestas; lo que denotaría una inadecuada aplicación de
la extensión del convenio arbitral y de los contratos conexos. Los principales objetivos de
esta investigación son: (i) analizar los supuestos en los que procede la extensión del convenio
arbitral; (ii) establecer los requisitos para determinar la existencia de contratos conexos y (iii)
analizar si la extensión de un convenio arbitral puede ser aplicada cuando nos encontremos
frente a contratos conexos. Como hipótesis de trabajo se propone, que el convenio arbitral
se puede extender a aquellos que no lo suscribieron, siempre que se cumpla con una serie de
supuestos; que la extensión del convenio arbitral sí puede ser aplicada cuando se verifique la
existencia de contratos conexos, analizando las circunstancias específicas de cada caso; y que
para determinar si corresponde aplicar la extensión de un convenio arbitral a contratos
conexos se debe realizar un análisis integral de ambas figuras. La principal conclusión de este
trabajo es que la extensión del convenio arbitral sí puede darse en supuestos de contratos
conexos. Los métodos aplicados para esta investigación son el dogmático, exegético y
funcional, así como una revisión comparada del tratamiento del tema.
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Supuestos no regulados por la legislación en torno al tiempo de trabajoCravero Cisneros, Yhohanna Fiorella 08 March 2019 (has links)
La presente investigación se concentra en el estudio de algunos supuestos no regulados por la
legislación en torno a la jornada de trabajo que hemos calificado como “zonas grises”. Entre estas
zonas grises podemos mencionar el tiempo que el trabajador invierte en el cambio de ropa y en
desplazarse desde el umbral del centro de trabajo hasta su puesto donde finalmente se entiende,
empieza a encontrarse a disposición efectiva del empleador.
Determinar el tiempo de trabajo no solo es importante a efectos de verificar el límite máximo de la
jornada, sino también para determinar si corresponde una compensación económica por el mismo o
si es posible establecer otras reglas de medición al encontrarnos ante un supuesto ubicado en la
“zona gris”; es decir, donde no puede establecerse claramente si estamos frente a tiempo de trabajo
efectivo o tiempo personal.
Ahora bien, esta omisión que comentamos no solo es legislativa. Si bien hemos anotado algunos
casos en la jurisprudencia, aun no existe una posición particular y firme sobre el tema. En vista de
ello, el estudio también toma en cuenta pronunciamientos internacionales sobre casos similares.
Finalmente, otra de las omisiones del legislador que deben ser atendidas son las políticas de
conciliación entre la vida laboral y familiar, personal, en la que deben priorizarse especialmente
alternativas que promuevan la corresponsabilidad familiar.
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Sobre la posibilidad de que la acción para solicitar la devolución y/o compensación del SFMB prescribaGuerra Ríos, Juan Eduardo 09 August 2021 (has links)
A partir de la identificación de las posiciones contradictorias, de la Administración Tributaria
y de una resolución de la Sala 9 del Tribunal Fiscal, sobre la posibilidad de que la acción para
solicitar la devolución y/o compensación del Saldo a Favor Materia del Beneficio (“SFMB”)
prescriba, el presente trabajo de investigación pretende realizar un análisis académico del tema,
iniciando con una revisión normativa y doctrinaria de la regulación del SFMB y la prescripción en
el Perú. Luego, la investigación recurre al Método Jurisprudencial para identificar si la posición
de la Sala 9 del Tribunal Fiscal se puede considerar una tendencia jurisprudencial o no, así como
por la relevancia que ha tenido la jurisprudencia previa del Tribunal Fiscal en el sustento de la
posición de la resolución de la Sala 9 del Tribunal Fiscal; asimismo, se utiliza el Método
Comparado ya que el SFMB, como devolución del Impuesto General a las Ventas (“IGV”) que ha
sido económicamente soportado por el exportador en sus adquisiciones, es una figura contemplada
en diversos países y en obligaciones comunitarias de la Comunidad Andina de Naciones,
seleccionando a Colombia, Chile y México como parte de la muestra. De esta forma, a partir de
los métodos de investigación aplicados, se realiza un análisis crítico de las posiciones tanto de la
Sala 9 del Tribunal Fiscal como de la Administración Tributaria sobre la posibilidad de que la
acción para solicitar la devolución y/o compensación del SFMB prescriba o no, para intentar
aportar ciertas conclusiones y/o recomendaciones a un debate que consideramos relevante y no
agotado.
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Tratamiento del derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad desde la óptica del derecho comparado latinoamericanoHernandez Cavero, Flor Yuliana January 2022 (has links)
El derecho al libre desarrollo de la personalidad es un derecho regulado en nuestra Constitución Política de 1993, es conocido como un derecho “moderno”, el cual salvaguarda todo aquel ámbito de libertad que no ha sido protegido por otras libertades ya reconocidas en el ordenamiento jurídico, por lo que su ámbito de protección no resulta cierto, y tendrá que analizarse en cada caso en concreto aplicando el test de ponderación. Es mediante este derecho que se habilita a cada ser humano hacer uso de su libertad y actuar conforme a sus principios, normas de vida e ideales propios-; siempre que no se afecten derechos de terceros y el bienestar general de la sociedad, también conocido como orden público; con el fin de lograr una convivencia pacífica. Por tal motivo, se ha analizado la evolución de este derecho en nuestro
ordenamiento jurídico, así como su estudio en el derecho comparado en Latinoamérica: Colombia, México y Perú; con el fin de gozar de un bagaje más amplio. Siendo estas legislaciones referentes para el desarrollo de nuestra investigación.
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Sobre el peso de la Ley : La violación de normas como acto de Competencia Desleal y el Ahorro de CostosTayro Campos, Camila Milagros 27 March 2023 (has links)
El presente trabajo pretende explicar el sustento del acto de competencia desleal
en la modalidad de violación de normas y, para ellos, de determinaran sus
objetivos, elementos típicos y su regulación en el derecho comparado y, en
específico, estudiar el elemento de reducción de costos como requisito de este
supuesto y, posteriormente, contrastar con el significado de ventajas significativa
competitiva. Para ello, se estudiara su regulación en el derecho peruano, su
implementación acorde a los objetivos que persigue el Decreto Legislativo 1044
y la lógica del elemento de reducción de costos. / The purpose of this paper is to explain the basis of the act of unfair competition
in the form of violation of rules and, for them, to determine its objectives, typical
elements and its regulation in comparative law and, specifically, to study the
element of cost reduction as a requirement of this assumption and, subsequently,
to contrast it with the meaning of significant competitive advantages. For this
purpose, its regulation in Peruvian law, its implementation according to the
objectives pursued by Legislative Decree 1044 and the logic of the cost reduction
element will be studied.
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Derechos de la naturaleza: una aproximación a la noción de cuerpos hídricos como sujetos de derechoDueñas Quiñones, Camila Nicole 25 May 2021 (has links)
Hacia finales del siglo pasado, han ido surgiendo nuevas perspectivas respecto al
tratamiento jurídico de la Naturaleza. La teoría de los Derechos de la Naturaleza, que
postula que la misma puede poseer personería jurídica (y, por tanto, mayor protección),
ha cosechado un éxito moderado en diversas latitudes. La presente investigación
académica aborda la siguiente incógnita: ¿pueden los cuerpos hídricos ser sujetos de
derechos? En particular, ¿se puede considerar que el ordenamiento peruano está listo
para aceptar dicho cambio de paradigma? Se parte desde un estudio de su planteamiento
teórico y un análisis comparado de su recepción en diferentes niveles del ordenamiento
jurídico (constitucional, legal y jurisprudencial) y en distintas jurisdicciones (Nueva
Zelanda, Colombia y Estados Unidos).
El reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza usualmente se ha concretado debido
a una interpretación conjunta con los derechos de las poblaciones indígenas que
dependen directamente de ella. De esta forma, se ha previsto también crear nuevas
entidades (guardianes) para tutelar al componente de la Naturaleza y velar por sus
intereses. En el Perú, existen dificultades para encajar la teoría de los Derechos de la
Naturaleza en las categorías preexistentes de personería jurídica de acuerdo con el
Código Civil. Asimismo, todavía no existe un catálogo de derechos para los cuerpos
hídricos, lo que podría complicar la atribución de los mismos y su alcance. Lo mismo
ocurre en el caso de deberes y obligaciones a los que estarían sujetos dichos
componentes.
A pesar de ello, una puerta de entrada para esta teoría es la jurisprudencia y la
interpretación constitucional, que pueden generar un mayor debate y eventualmente un
cambio legislativo. Para aumentar el nivel de protección del medioambiente a través de
los Derechos de la Naturaleza es esencial un adecuado marco legal, voluntad política,
fortalecimiento de instituciones y una activa participación multiactor.
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